Наследование до 1 марта 2002 года

С 1 марта 2002 года нормы наследования изменились

1 марта 2002 года введена в действие часть третья Гражданского кодекса РФ и с этого времени наследование регламентируется Разделом V «Наследственное право» ГК РФ.

До 1 марта 2002 года действовал ГК РСФСР, принятый еще в 1964 году и не соответствовавший уже давно реалиям современной жизни.

Заметим, что еще в 1998 году ожидали принятие новой части третьей Гражданского кодекса РФ, однако, как говорится, «обещанного три года ждут».

Первое изменение норм наследования (с 17 мая 2001 года)

В преддверии новой части третьей ГК РФ был принят Федеральный закон от 14 мая 2001 г. N 51-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР», который был введен в действие с 17 мая 2001 года и внес серьезные и долгожданные изменения в нормы наследования:

  • появились третья и четвертая очереди наследников по закону — теперь (если умерший не оставил завещания) могли наследовать братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя), а также прадеды и прабабки умершего как со стороны деда, так и со стороны бабки;
  • право наследования по представлению (т.е. в случае смерти своего родителя-наследника) получали не только внуки и правнуки наследодателя, а также его племянники и племянницы, двоюродные братья и сестры.
  • Таким образом, с 17 мая 2001 года действовал уже обновленный ГК РСФСР, с четырьмя очередями наследников по закону. До 17 мая 2001 года был очень узкий круг наследников по закону и часто возникали ситуации, когда завещание не оставлено, а довольно близкие родственники не вправе наследовать, — в этих случаях наследство отходило государству.

    Второе и главное изменение норм наследования (с 1 марта 2002 года)

    Часть третья Гражданского кодекса РФ включила в себя ранее сделанные изменения и внесла много новых существенных изменений в наследственное право:

    • еще более расширился круг наследников по закону — добавлены пятая, шестая и седьмая очереди, до родственников пятой степени;
    • существенно дополнены правила о порядке составления завещания: возможно закрытое завещание, допускается отступление от нотариальной формы удостоверения завещания в чрезвычайных обстоятельствах;
    • значительно изменены правила приобретения наследства — так, введено преимущественное право наследников при разделе наследства, регламентировано наследование новых для законодательства видов имущества (доля участника коммерческой организации, предприятие, земельные участки);
    • и др..
    • Кто являлся наследниками по закону до 1 марта 2002 года

      По общему правилу: «При рассмотрении дел о наследовании судам следует иметь в виду, что круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества определяются законодательством, действующим на день открытия наследства. Исключение составляют случаи, специально указанные в законе» (п.1 Постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 23.04.91 г.).

      Заметим, что хотя в приведенной цитате указано «судам следует иметь в виду», но это правило применяют, конечно, не только суды, но и к нотариусы. Поэтому с ними столкнется и наследник, обратившийся, например, к нотариусу для оформления наследства.

      Таким образом, если наследодатель умер до 1 марта 2002 года, то применяется ранее действовавший ГК РСФСР (за исключением специальных случаев, — см. Если наследодатель умер до 1 марта 2002 года, но наследство еще не принято).

      При этом следует учитывать, что 17 мая 2001 года законодательство по наследованию также менялось, поэтому в случае смерти наследодателя до 17 мая 2001 года применяется ГК РСФСР в редакции от 26.01.96 г., а в случае смерти наследодателя с 17 мая 2001 года до 1 марта 2002 года применяется ГК РСФСР в редакции от 14.05.2001 г. и, наконец, в случае смерти наследодателя с 1 марта 2002 года применяется часть третья ГК РФ.

      Случаи, когда приходится обращаться к ранее действовавшему законодательству

      Кто являлся наследниками по закону до 1 марта 2002 года — зачем и кому это нужно знать? Ведь срок принятия наследства — шесть месяцев, и если наследодатель умер, например, до 17 мая 2001 года, то все сроки принятия наследства прошли и, казалось бы, старое законодательство может представлять уже только исторический интерес? Это не так, — нередки случаи, когда наследники нотариально не оформляют полученное наследство, а принимают его фактически, обращаясь к нотариусу за получением свидетельства о наследстве спустя долгий срок (может быть, и несколько лет) после истечения положенных шести месяцев. Часто бывает так, что к нотариусу обращаются только тогда, когда возникает, например, необходимость представить куда-либо справки о праве собственности на квартиру, гараж и т.п. или совершить сделку с таким имуществом и т.д. В таких случаях, как правило, нотариус отказывает в выдаче свидетельства о праве на наследство на основании недостаточности доказательств фактического принятия наследства и наследникам приходится обращаться в суд за подтверждением факта принятия наследства. И нотариус, и суд в таких случаях обязаны руководствоваться законодательством, действующим на день смерти наследодателя. Так что если такой наследник пожелает узнать свои права, то ему придется ознакомиться с соответствующей редакцией ГК РСФСР.

      Заметим, что к ранее действовавшему законодательству придется обращаться и в других случаях — например, в спорах о разделе наследственного имущества и др.

      Рассмотрим кратко наследование по закону до 1 марта 2002 года.

      Наследование по закону до 17 мая 2001 года

      Если наследодатель умер до 17 мая 2001 года, то наследование по закону регулируется старой редакцией статьи 532 ГК РСФСР, действующей на день его смерти.

      Наследниками по закону являются близкие родственники наследодателя, среди них различаются наследники первой очереди и наследники второй очереди.

      Вначале к наследованию призываются наследники первой очереди и лишь в том случае, если таких наследников не оказалось, призываются к наследованию наследники второй очереди.

    • родители (усыновители) умершего;
    • а также ребенок умершего, родившийся после его смерти.
    • В случае смерти сына (дочери) умершего вместо него (по праву представления) его долю наследуют его дети, т.е. внуки и правнуки наследодателя.

      К наследникам второй очереди относятся:

      • братья и сестры умершего;
      • Если есть хотя бы один наследник первой очереди и он принял наследство, то никто из наследников второй очереди к наследству уже не призывается. Из этого правила есть исключение, касающееся наследования предметов обычной домашней обстановки и обихода.

        К числу наследников по закону относятся также нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. При наличии других наследников они наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

        В том случае, если нет ни одного наследника первой или второй очереди, нетрудоспособные иждивенцы наследуют самостоятельно.

        Наследование по закону с 17 мая 2001 года до 1 марта 2002 года

        Если наследодатель умер с 17 мая 2001 года до 1 марта 2002 года, то наследование по закону регулируется новой редакцией статьи 532 ГК РСФСР, действующей на день его смерти.

        Наследниками по закону являются близкие родственники наследодателя, среди них различаются очереди наследников, с 17 мая 2001 года российское законодательство определяет четыре очереди наследников по закону.

        Вначале к наследованию призываются наследники первой очереди и лишь в том случае, если таких наследников не оказалось, призываются к наследованию наследники второй очереди, если наследников второй очереди также не оказалось, то призываются к наследованию наследники третьей очереди и лишь в том случае, если не оказалось наследников ни одной из предыдущих очередей, призываются к наследованию наследники четвертой очереди.

        Например, если есть один наследник первой очереди и наследники второй очереди, то первый получит все, а вторые — ничего. Из этого правила есть исключение, касающееся наследования предметов обычной домашней обстановки и обихода.

        Все наследники очереди, которая призывается к наследству, наследуют в равных долях.

        В случае смерти наследника в определенных законом случаях вместо него (по праву представления) его долю наследуют его дети, т.е. внуки и правнуки, племянники и племянницы, двоюродные братья и сестры наследодателя.

        До 17 мая 2001 года наследовать по праву представления могли только внуки и правнуки наследодателя.

        К наследникам первой очереди относятся:

        • дети ( в том числе усыновленные) умершего,
        • супруг умершего;
        • дед и бабка умершего как со стороны отца, так и со стороны матери.
        • К наследникам третьей очереди относятся:

          • братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя).
          • К наследникам четвертой очереди относятся:

            • прадеды и прабабки умершего как со стороны деда, так и со стороны бабки.
            • В данном случае не обязательно, чтобы лицо, находящееся на иждивении, проживало вместе с наследодателем, важен лишь факт того, что от умершего это лицо постоянно получало основную часть дохода.

              В том случае, если нет ни одного наследника первой, второй, третьей или четвертой очереди, нетрудоспособные иждивенцы наследуют самостоятельно.

              Наследование до 1 марта 2002 года

              Правовое регулирование отношений по наследованию имущества, подобно регулированию отношений собственности, носит комплексный, межотраслевой характер. Оно состоит, во-первых, в установлении с помощью конституционных и гражданско-правовых норм самой возможности наследовать и завещать имущество. Во-вторых, нормами гражданского права определяются правомочия граждан по распоряжению своим имуществом на случай смерти и границы их свободного усмотрения. В-третьих, сюда относятся и правовые способы защиты наследственных прав граждан от посягательств со стороны других лиц. В эту группу входят нормы гражданского и уголовного права о защите отношений по наследованию имущества [1] .

              Прежде всего, вопросы наследственного права регулируются Конституцией Российской Федерации [2] , которая гарантирует охрану государством права частной собственности в РФ и права ее наследования (ст.35).

              Основным же нормативным актом направленным на регулирование наследственных правоотношений является часть третья Гражданского кодекса РФ – раздел V состоящий из пяти глав (ст.ст. 1110-1185). Ч. 2. ст.1118 ГК РФ закрепляет, что наследование регулируется настоящим Кодексом и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами.

              Среди «других законов», прежде всего, необходимо выделить Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 года [3] , ст.57 и 58, которых закрепляют вслед за ГК РФ правила нотариального удостоверения завещаний, а также порядок их изменения и отмены.

              Также к отношениям по наследованию применимы нормы Федерального закона от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» [4] ст. 25 которого устанавливает, что при наследовании музейных предметов и музейных коллекций по завещанию либо по закону наследник обязан принимать на себя все обязательства, имевшиеся у наследодателя в отношении этих предметов. При отказе от этих обязательств наследник может продать данные музейные предметы и музейные коллекции либо совершить иную сделку на означенных выше условиях, при этом государство имеет преимущественное право покупки. Если наследник не обеспечил исполнение обязательств в отношении данных музейных предметов и музейных коллекций, то государство имеет право осуществить выкуп бесхозяйственно содержимых предметов в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

              Кроме того, отдельные нормы наследственного права содержатся в Законе РФ от 9 июля 1993 г. N 5351-I «Об авторском праве и смежных правах» (с изм. и доп. от 19 июля 1995 г.) [5] ; Законе РФ от 23 сентября 1992 г. N 3523-I «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» [6] ; Патентном законе РФ от 23 сентября 1992 г. N 3517-I (с изм. и доп. от 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г.) [7] ; Законе СССР от 31 мая 1991 г. N 2213-I «Об изобретениях в СССР» [8] ; Законе РСФСР от 22 ноября 1990 г. N 348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (с изм. и доп. от 27 декабря 1990 г., 24 июня 1992 г., 28 апреля 1993 г. и 24 декабря 1993 г.) [9] .

              Наряду с законодательными актами, к отношениям наследования применимы и подзаконные нормативные акты. Среди них можно выделить:

              — Положение о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов, утвержденное постановлением СМ СССР от 29 июня 1984 г. N 683 [10] ;

              — Постановление Правительства РФ от 21 июля 1998 г. №814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» (с изм. и доп. от 5 июня 2000 г.); [11]

              — Постановление СМ СССР от 19 ноября 1984 г. №1153 «О порядке выдачи заработной платы, не полученной ко дню смерти рабочего или служащего» [12] .

              Также к отношениям наследования применимы ведомственные нормативные акты. В качестве примера можно привести Инструкцию Минфина СССР от 19 декабря 1984 г. N 185 «О порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов» [13] .

              Следует отметить, что с принятием части третей ГК РФ решена одна из главных задач по систематизации законодательства так, чтобы исключить регулирование наследственных отношений нормами ведомственных инструкций.

              На практике возникали ситуации, когда органы власти субъекта Российской Федерации принимали нормативный акт направленный на регулирование наследственных правоотношений. Но правомерно ли это?

              Приведем пример их практики подробно разъясняющий этот вопрос:

              «Решением областного суда отказано в признании недействительным нормативного акта исполнительного органа субъекта Российской Федерации, регулирующего порядок передачи имущества престарелых граждан и инвалидов территориальным органам социальной защиты населения по завещаниям и договорам пожизненного содержания с иждивением.

              Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отменила указанное решение и вынесла новое решение о признании обжалуемого нормативного акта недействительным по следующим основаниям.

              В соответствии с Конституцией Российской Федерации гражданское законодательство находится в исключительном ведении Российской Федерации (п.»о» ч.1 ст.71). По предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации (ч.1 ст.76).

              Отношения, для упорядочения которых принят оспариваемый акт, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации (ст.ст.601 — 605) и Гражданским кодексом РСФСР (раздел VII «Наследственное право» в действующей части), поэтому исполнительный орган власти субъекта Российской Федерации неправомочен был принимать нормативный акт по вопросам, относящимся исключительно к ведению Российской Федерации.

              Кроме того, обжалуемые нормы, предусматривающие право распоряжения движимым и недвижимым имуществом, переданным учреждениям социального обслуживания, органам труда и социальной защиты населения по завещаниям и договорам пожизненного содержания с иждивением, противоречат ст.604 ГК РФ, которая предоставляет право распоряжения имуществом только с согласия лица, передавшего это имущество.

              С выводами суда о том, что оспариваемым актом регулируются лишь такие отношения, которые возникли после того, как были выполнены все условия, связанные с заключением договора пожизненного содержания с иждивением или с принятием наследства по завещанию, согласиться нельзя, поскольку и после этого могут возникнуть отношения, которые регулируются гражданским законодательством, например возможность замены предоставления содержания с иждивением в натуре выплатой периодических платежей в деньгах (ст.603 ГК РФ), отчуждение, сдача в залог или иное обременение имущества с предварительного согласия получателя ренты (ст.604 ГК РФ)» [14] .

              Таким образом, подчеркнем еще раз, что урегулирование наследственных правоотношений находится в исключительном ведении Российской Федерации.

              Вообще, история правового регулирования института наследования в России переживала различные крайние формы.

              Так, например, ВЦИК РСФСР 27 апреля 1918 года издал декрет «Об отмене наследования». Этот декрет и специальное постановление Народного комиссариата юстиции РСФСР от 21 мая 1919 г. по сути, уничтожили наследование частной собственности и заложили основы для дальнейшего развития наследственного права личной собственности, качественно отличного от прежнего права наследования. Институт наследования был вновь введен в России декретом «Об основных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» от 22 мая 1922 г. Институт наследования получил дальнейшую разработку в Гражданском кодексе 1922 г .

              Однако одним из существенных недостатков ГК 1922 г. стали нормы о неправомерности завещания в пользу посторонних лиц при наличии какого-либо наследника по закону, принявшего наследство.

              По принятию Гражданского кодекса 1964 года институт наследования получил достаточно разработанную систему норм. Но после 1991 года, когда СССР развалилось и появились новые формы собственности, появились различные хозяйственные общества и товарищества, то образовался целый ряд проблем связанный с наследованием.

              С этого времени встал вопрос о необходимости разработки и принятия новых норм о наследовании, который разрешился только 1 ноября 2001 года, с принятием части третей Гражданского кодекса Российской Федерации.

              Несколько слов о том, с которого времени и к каким отношениям применяются правила новой части ГК РФ. В соответствии со статьёй 5 Федерального закона от 26.11.01 №147 ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» [15] новые правила о наследстве применяются к отношениям, возникшим после введения её в действие, т. е. после 1 марта 2002 года. Если же отношения по наследованию возникли до 1 марта 2002 года, то новые правила ГК применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после этой даты.

              Завещания, которые были составлены до этой даты, остаются действительными, даже если они противоречат новым правилам. Правила об обязательной доле наследства применяются к завещаниям, составленным после 1 марта 2002 года.

              Также согласно статье 6 Федерального закона «О введении в действие части третьей ГК РФ» (№ 147-ФЗ от 26 ноября 2001 года) применительно к наследству, открывшемуся до 01 марта 2002 года, круг наследников по закону определяется по правилам части третьей ГК РФ, если срок принятия наследства не истёк к 01 марта 2002 года либо если указанный срок истёк, но к 01 марта 2002 года наследство не было принято никем из наследников, указанных в статьях 532 и 548 ГК РСФСР, свидетельство о праве на наследство не было выдано Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному образованию или наследственное имущество не перешло в их собственность по иным установленным законом основаниям. В этих случаях лица, которые не могли быть наследниками по закону в соответствии с правилами ГК РСФСР, но являются таковыми по правилам части третьей ГК РФ (статьи 1142 — 1148), могут принять наследство в течение шести месяцев со дня введения в действие части третьей ГК РФ (т.е. со 2 марта 2002 года по 2 сентября 2002 года).

              [1] Храмцов К. Обеспечение свободы завещания наследодателя // Российская юстиция. – 1998. — №11.

              [2] Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1992 г. // Российская газета. – 25 декабря 1993 г.

              [3] Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. №4462-1 // Российская газета. — 13 марта 1993 г.

              [4] Федеральный закон от 26 мая 1996 г. №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 27 мая 1996 г. — №22. — Ст. 2591.

              [5] Закон РФ от 9 июля 1993 г. №5351-I «Об авторском праве и смежных правах» // Ведомости Cъезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. — 12 августа 1993 г. — №32. — Ст. 1242.

              [6] Закон РФ от 23 сентября 1992 г. №3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» // Ведомости Съезда Народных Депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. — №42. — 22 октября 1992 г. — Ст. 2325.

              [7] Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3517-1 // Ведомости Съезда Народных Депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. — №42. — 22 октября 1992 г. — Ст. 2319.

              [8] Закон СССР от 31 мая 1991 г. №2213-I «Об изобретениях в СССР» // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. — 1991 г. — №25. — Ст.703.

              [9] Закон РСФСР от 22 ноября 1990 г. №348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. — 29 ноября 1990 г. — №26. — Ст. 324.

              [10] Постановление СМ СССР от 29 июня 1984 г. N 683 «Об утверждении положения о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов» // СПП СССР. – 1984. — N 24. — Ст. 127.

              [11] Постановление Правительства РФ от 21 июля 1998 г. №814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 10 августа 1998 г. — №32. — Ст. 3878.

              [12] Постановление СМ СССР от 19 ноября 1984 г. №1153 «О порядке выдачи заработной платы, не полученной ко дню смерти рабочего или служащего» // СП СССР. – 1985. — №1. — Ст. 2.

              [13] Инструкция Минфина СССР от 19 декабря 1984 г. N 185 «О порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов» // Сборник нормативных актов о наследовании. – М.: Норма. – 2001.

              [14] Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за I квартал 2001 г. (по гражданским делам) (утв. постановлением Президиума ВС РФ от 4 июля 2001 г.) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. — 2001 г. — №10. — с.21.

              [15] Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. №147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 декабря 2001 г. — №49. — Ст. 4553.

              Обязательная доля в наследстве

              При всей свободе, которая предоставляется гражданину в распоряжении принадлежащим ему имуществом на случай смерти, закон устанавливает одно-единственное ограничение этой свободы. Речь идет об обязательной доле в наследстве. Только таким путем найдена возможность обеспечить интересы нетрудоспособных членов семьи завещателя, которые с его смертью утрачивают право получения от него средств на свое содержание.

              Правило об обязательной доле необходимых наследников, сформулировано в ст. 1149 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). В данной статье предусмотрен круг лиц, которые не могут быть полностью лишены завещателем права на наследство и призываются к наследованию независимо от содержания завещания. Указанных лиц еще называют « обязательными наследниками».

              Кто имеет право на обязательную долю в наследстве?

              Перечень обязательных наследников, перечисленных в ст. 1149 ГК РФ, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. К таковым относятся:

              • Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные дети).
              • Нетрудоспособные супруг и родители (усыновители) наследодателя.
              • Нетрудоспособные иждивенцы.
              • Нетрудоспособными иждивенцами (обязательными наследниками), являются наследники, подлежащие призванию к наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ. К ним относятся:

                1. Граждане, относящиеся к наследникам по закону всех установленных семи очередей, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.
                2. Граждане, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

                Кто считается нетрудоспособным?

                Понятие нетрудоспособности применительно к наследственным правоотношениям закреплено в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ т 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании».

                К нетрудоспособным относятся:

                1. Несовершеннолетние лица;

                2. Граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» вне зависимости от назначения им пенсии по старости – мужчины по достижении 60 лет и женщины – 55 лет. Лица, за которыми сохранено право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости к нетрудоспособным не относятся;

                3. Граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности).

                Обстоятельства, с которыми связывается нетрудоспособность гражданина, определяются на день открытия наследства. Гражданин считается нетрудоспособным в случаях, если:

              • день наступления его совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства или определяется более поздней календарной датой;
              • день его рождения, с которым связывается достижение возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, определяется датой, более ранней, чем день открытия наследства;
              • инвалидность ему установлена с даты, совпадающей с днем открытия наследства или предшествующей этому дню, бессрочно либо на срок до даты, совпадающей с днем открытия наследства, или до более поздней даты.
              • Несовершеннолетние дети наследодателя при всех обстоятельствах имеют право на обязательную долю в наследстве, независимо от того, учатся ли они или работают, а также в случаях, когда до достижения совершеннолетия они вступили в зарегистрированный брак либо в их отношении имела место эмансипация.

                Какие основания для признания наследника иждивенцем наследодателя?

                Для призвания к наследованию в качестве обязательных наследников иждивенцев наследодателя необходимо одновременное наличие нескольких оснований:

              • Нетрудоспособность (при определении этого понятия следует исходить из тех же принципов, что и при определении нетрудоспособности наследников). Исключение составляют несовершеннолетние дети, которые могут быть признаны иждивенцами до достижения ими возраста 16 лет, а учащиеся – 18 лет.
              • Для признания лиц иждивенцами наследодателя они должны либо находиться на полном содержании наследодателя, либо получать от него помощь, которая являлась бы для них основным и постоянным источником средств к существованию;
              • Иждивенчество должно продолжаться не менее одного года до момента открытия наследства.
              • Что засчитывается в обязательную долю?

                В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

                Какой размер обязательной доли в наследстве?

                В соответствии со ст. 1149 ГК РФ обязательная доля в наследстве определяется в размере не менее 1/2 от той, которая причиталась бы наследнику, имеющему право на нее при наследовании по закону, если завещание оформлено после 1 марта 2002 г.

                При завещании, совершенном до 1 марта 2002 г. обязательная доля в наследстве определяется в размере не менее 2/3 от доли, которая причиталась бы такому наследнику при наследовании по закону.

                Обязательная доля выделяется этому наследнику в случаях, когда он не указан в завещании либо ему завещана часть наследства менее обязательной доли.

                Может ли быть уменьшена обязательная доля в наследстве?

                Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

                Это положение является единственным законным ограничением права на обязательную долю.

                Какие особенности наследования обязательной доли?

                При определении круга наследников, имеющих право на получение обязательной доли в наследстве, а также правил ее исчисления необходимо учитывать ряд положений:

              • право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от согласия других наследников на ее получение, так как закон не предусматривает необходимости их согласия;
              • наследники второй и последующих очередей, а также наследники по праву представления, родители которых умерли до открытия наследства, не имеют права на обязательную долю в наследстве, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего;
              • статья 1149 ГК РФ не связывает возникновение права на обязательную долю в наследстве у перечисленных в данной норме лиц с совместным проживанием с наследодателем, за исключением призвания к наследованию в качестве обязательных наследников нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, указанных в п. 2 ст. 1148 ГК РФ;
              • дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право ни на долю в наследственном имуществе как наследники по закону, ни на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены;
              • дети, усыновленные при жизни кровного родителя, права наследования имущества этого родителя и его родственников не имеют, поскольку при усыновлении утратили в отношении их личные и имущественные права (п. 2 ст. 137 СК РФ), за исключением случаев, указанных в п. 3 ст. 137 СК РФ, предусматривающих возможность сохранения правоотношений с одним из родителей в случае смерти другого или с родственниками умершего родителя по их просьбе, если против этого не возражает усыновитель;
              • при определении размера обязательной доли в наследстве следует принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию (в том числе наследников по праву представления на долю их родителей, которые являлись бы наследниками по закону, но умерли до дня открытия наследства), и исходить из стоимости всего наследственного имущества (как завещанной, так и не завещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода. Поэтому при определении размера выделяемой истцу обязательной доли в наследстве необходимо учитывать стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода;
              • право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии;
              • в установленных законом случаях (п. 4 ст. 1149 ГК РФ) суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении;
              • правила о признании наследника недостойным в порядке ст. 1117 ГК РФ распространяются также и на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.
              • Какой порядок исчисления обязательной доли при наличии незавещанного имущества?

                Порядок исчисления обязательной доли достаточно несложен в случаях, когда наследодателем составлено завещание на все принадлежащее ему имущество. Большей сложностью отличается порядок исчисления обязательной доли в случаях, когда у наследодателя, кроме завещанного, имеется еще и незавещанное имущество. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана.

                Обязательная доля может быть поглощена законной долей обязательного наследника в незавещанном имуществе, может быть меньше либо равной размеру причитающейся ему обязательной доли. В этом случае обязательная доля наследнику не выделяется.

                Какой порядок определения обязательной доли в наследстве применяются в отношении завещаний, оформленных до 1 марта 2002 года?

                В отношении завещаний, оформленных ранее 1 марта 2002 г., сохраняется прежний порядок определения обязательной доли, предусмотренный ГК РСФСР 1964 г.

                В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 1 ноября 2001 г. «О введении в действие части третьей ГК РФ» правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей ГК РФ, применяются только к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 г.

                Какой порядок принятия обязательной доли наследства?

                Что касается принятия обязательной доли, то судебная практика всегда исходила из того, что обязательная доля в наследстве может быть принята любым из способов, установленных законом для принятия наследства.

              • Автострахование
              • Жилищные споры
              • Земельные споры
              • Административное право
              • Участие в долевом строительстве
              • Семейные споры
              • Гражданское право, ГК РФ
              • Защита прав потребителей
              • Трудовые споры, пенсии
                • Главная
                • Статьи и комментарии ПЦ «Логос»
                • Обязательная доля в наследстве при наличии завещания. Понятие, размер и расчет доли
              • Понятие обязательной доли в наследстве
              • Лица, имеющие право на обязательную долю
              • Обязанности наследников, имеющих право на обязательную долю в наследство
              • Размер обязательной доли в наследстве
              • Определение размера обязательной доли в наследстве. Пример расчета доли
              • Оспаривание прав необходимого наследника
              • Уменьшение размера обязательной доли в наследстве или отказ в ее присуждении
              • Отказ от обязательной доли в наследстве
              • Наследственный фонд и обязательная доля в наследстве
              • Когда право на обязательную долю в наследстве не возникает
              • Завещатель вправе свободно распорядиться своим имуществом. Вместе с тем, закон одновременно устанавливает правило об ограничении свободы завещания, согласно которому нельзя лишить наследства наиболее близких наследодателю нетрудоспособных наследников по закону. Последних принято называть необходимыми наследниками, а получаемую ими долю – обязательной долей. Подобные правила об обязательной доле в наследстве (portio debita) имеются практически во всех правопорядках, нормы о статусе необходимых наследников содержались еще в римском праве.

                1. Понятие обязательной доли в наследстве

                Обязательная доля в наследстве — это доля наследственного имущества, которая полагается определенной группе лиц в случае, если составлено завещание.

                Обязательная доля в наследстве, по сути, представляет собой ограничение по распоряжению всем своим имуществом, призванное защитить права определенной категории граждан. То есть, обязательная доля наследуется независимо от содержания завещания.

                Суть правил ГК РФ об обязательной доле в наследстве состоит в том, что есть категория лиц (необходимых наследников), которые наследуют независимо от воли завещателя в любом из трех случаев:

                1) если они лишены наследства;
                2) если все имущество завещано другим лицам;
                3) если причитающаяся им часть завещанного и незавещанного имущества менее обязательной доли.

                2. Лица, имеющие право на обязательную долю

                Согласно п. 1 ст. 1149 ГК РФ, право на обязательную долю в наследстве имеют:

              • несовершеннолетние дети наследодателя;
              • нетрудоспособные дети наследодателя (родные и усыновленные);
              • нетрудоспособный супруг наследодателя (родные и усыновленные);
              • нетрудоспособные родители наследодателя (усыновители);
              • нетрудоспособные иждивенцы наследодателя; две категории иждивенцев (ст. 1148 ГК РФ):
              • первая — наследники по закону, которые были нетрудоспособны на день смерти умершего и находились на его иждивении не меньше года до его смерти вне зависимости от факта совместного проживания с умершим наследодателем;
                вторая — иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню смерти гражданина являлись нетрудоспособными, не меньше одного года до его смерти находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

                К нетрудоспособным относятся несовершеннолетние граждане, граждане, достигшие пенсионного возраста либо признанные инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по старости или по инвалидности) (ст. 1148, п. 1 ст. 1149 ГК РФ; пп. «а», «в» п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9). При этом лица, ушедшие на пенсию на льготных основаниях (в связи с тяжелыми условиями труда), в круг наследников как нетрудоспособные не включаются.

                Несовершеннолетние дети наследодателя при всех обстоятельствах имеют право на обязательную долю в наследстве независимо от того, учатся ли они или работают, а также в случаях, когда до достижения совершеннолетия они вступили в зарегистрированный брак либо в отношении их имела место эмансипация.

                Указанные категории наследников имеют право на обязательную долю в наследстве, если они не наследуют по завещанию, а также если часть завещанного и незавещанного имущества, причитающаяся им, составляет менее половины доли, которую они получили бы при наследовании по закону (п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании»).

                3. Обязанности наследников, имеющих право на обязательную долю в наследство

                Наследники, имеющие право на обязательную долю, должны выполнять обязанности, общие для всех принявших наследство. Так, в пределах стоимости наследованного имущества они возмещают расходы, вызванные смертью наследодателя, расходы на охрану наследства и управление им, а также отвечают по долгам наследодателя (ст. ст. 1174, 1175 ГК РФ).

                4. Размер обязательной доли в наследстве

                Если завещание совершено 1 марта 2002 года или позднее, применяются правила ст. 1149 действующего ГК РФ, согласно которой, обязательная доля в наследстве составляет не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону. Доли наследников по завещанию уменьшаются за счет выделения обязательной доли пропорционально причитающимся долям наследников по завещанию.

                Если завещание совершено до 1 марта 2002 года, круг обязательных наследников и размер обязательной доли определяются по правилам ст. 535 Гражданского кодекса РСФСР 1964 года, согласно которой «несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), а также нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего наследуют, независимо от содержания завещания, не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля)».

                Таким образом, по сравнению с ранее действовавшим законодательством размер обязательной доли несколько снизился с 2/3 до ? доли. Уменьшение размера обязательной доли полагаем, связано с расширением принципа свободы завещания.

                5. Определение размера обязательной доли в наследстве. Пример расчета доли

                Первоначально следует определить законную долю наследника в «идеальном» выражении. Для этих целей нужно учитывать всех наследников по закону, находящихся в живых на день открытия наследства, которые были бы призваны к наследованию имущества (включая наследников по праву представления), а также наследников по закону, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ).

                Таким образом, необходимо знать полный круг наследников по закону, которые при отсутствии завещания призывались бы к наследованию.

                Расчет обязательной доли в наследстве. Пример. Наследодатель Иванов Петр оставил по завещанию квартиру в пользу одного из двух своих сыновей – Николая. На момент смерти наследодателя второй его сын – Василий являлся нетрудоспособным, а значит, имел право на обязательную долю в наследстве. Василий и Николай являются наследниками первой очереди (дети наследодателя) и в случае отсутствия завещания наследовали бы по ? доли наследственного имущества (квартиры).

                Так как согласно ст. 1149 ГК РФ, обязательная доля в наследстве составляет не менее ? того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону, нетрудоспособный Василий имеет право на получения ? доли от своей половины наследства. Таким образом, доля Василия составит ? доли от наследственного имущества, т.е., в данном случае ? доли в праве на квартиру. Доля Николая – ? .

                При определении размера обязательной доли в наследстве следует учитывать стоимость всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода.

                В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий на нее право, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

                Обязательную долю выделяют из той части наследственного имущества, которая завещана, лишь если все наследственное имущество завещано или его незавещанная часть недостаточна для осуществления права на обязательную долю.

                Другими словами, при разделе наследства право на обязательную долю удовлетворяется из:

                — имущества, которое не было завещано и должно перейти к наследникам по закону;

                — имущества, которое было завещано (если незавещанного имущества недостаточно для удовлетворения требования обязательного наследника).

                Пример. Стоимость наследственного имущества составляет 1 миллион рублей (автомобиль, стоимостью 750 тыс. рублей и денежные средства в размере 250 тыс. рублей). После смерти наследодателя право на наследство имеют два его сына – Петр и Николай. Наследодатель оставил завещание, согласно которому автомобиль переходит Николаю, денежные средства никому не завещаны. Петр является обязательным наследником вследствие нетрудоспособности, поэтому имеет право на половину от того имущества, которое получил бы, являясь наследником по закону – его доля составит ?. Право на указанную долю Петр вправе удовлетворить из имущества, которое не было завещано, т.е. из денежных средств, размер которых как раз соответствует его доле – 250 тыс. рублей.

                Если бы, в данном примере, в состав наследственного имущества не входили бы денежные средства, то сын наследодателя Петр вправе был бы претендовать на долю в завещанном имуществе – автомобиле, который подлежал бы разделу с учетом правил о преимущественном праве на наследственное имущество (см. ниже).

                6. Оспаривание прав необходимого наследника

                Осуществление права на обязательную долю не ставится в зависимость от согласия других наследников. Вместе с тем, другие наследники имеют право оспаривать права необходимого наследника на наследство. При возражении наследников по завещанию против выдачи свидетельства о праве на обязательную долю в наследстве нотариус разъясняет, что возникший спор разрешается в судебном порядке и решение вопроса о выдаче свидетельства о праве на наследство может быть отложено в порядке, предусмотренном ст. 41 Основ законодательства РФ о нотариате (п. 31 главы 3 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утв решением Правления ФНП от 27 — 28.02.2007).

                7. Уменьшение размера обязательной доли в наследстве или отказ в ее присуждении

                П. 4 статьи 1149 ГК РФ содержит положения о праве суда уменьшить размер обязательной доли в наследстве или вовсе отказать в ее присуждении.

                Суд может уменьшить размер обязательной доли либо отказать в ее присуждении только при наличии совокупности следующих условий:

              • осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать завещанное имущество наследнику по завещанию;
              • наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался указанным завещанным имуществом;
              • наследник по завещанию пользовался указанным завещанным имуществом для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное).
              • Следует обратить внимание на то, что законом предусмотрена возможность уменьшения обязательной доли, но не увеличения.

                8. Отказ от обязательной доли в наследстве

                От обязательной доли в наследстве можно отказаться, однако недопустим отказ в пользу другого наследника. Такой отказ увеличит долю, которую получит наследник по завещанию (ст. 1157, п. 1 ст. 1158 ГК РФ).

                В п. 30 главы 3 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав», утв. Решением Правления ФНП от 27 — 28.02.2007 содержатся следующие разъяснения:

                «Наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, вправе отказаться от получения свидетельства о праве на обязательную долю в наследстве. В этом случае он подает заявление нотариусу о том, что с содержанием завещания он ознакомлен, его право на обязательную долю в наследстве ему разъяснено, но он не претендует на получение обязательной доли. Он вправе также просить выдать ему свидетельство о праве на обязательную долю в наследстве в меньшем размере, чем предусмотрено законом, причитающейся ему доли. Такие заявления от законных представителей несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных обязательных наследников могут быть приняты только при наличии согласия органов опеки и попечительства (ст. 37 ГК РФ).

                При отказе обязательного наследника от получения свидетельства о праве на обязательную долю в наследстве либо при получении свидетельства на обязательную долю в наследстве в меньшем размере он вправе получить свидетельство о праве на наследство по имеющимся иным основаниям».

                9. Наследственный фонд и обязательная доля в наследстве

                По ранее действовавшему законодательству право на обязательную долю должно было быть осуществлено во всех случаях независимо от вида завещания.

                С 1 сентября 2020 года вступают в силу нормы законодательства о наследственном фонде, статья 1149 ГК РФ дополнена пунктом 5. Теперь у наследника есть право выбора: либо стать выгодоприобретателем и отказаться от обязательной доли в наследстве, или же отказаться от прав выгодоприобретателя наследственного фонда и получить обязательную долю.

                С указанной даты наследственный фонд становится равноправным наследником наряду с наследниками гражданина (как по завещанию, так и по закону).

                В соответствии с п. 5 статьи 1149 ГК РФ, наследник, имеющий право на обязательную долю и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю. Если такой наследник в течение срока, установленного для принятия наследства, заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, он имеет право на обязательную долю в соответствии с настоящей статьей.

                В случае отказа наследника от прав выгодоприобретателя наследственного фонда суд может уменьшить размер обязательной доли этого наследника, если стоимость имущества, причитающегося ему в результате наследования, существенно превышает размер средств, необходимых на содержание гражданина с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него на дату открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя.

                10. Когда право на обязательную долю в наследстве не возникает

                Не имеют права на обязательную долю в наследстве следующие лица:

                Усыновленные. Не имеют права наследования имущества родителя (и его родственников) его дети, усыновленные при жизни этого родителя, поскольку при усыновлении утратили в его отношении личные и имущественные права (п. 2 ст. 137 СК РФ), за исключением случаев, указанных в п. 4 ст. 137 СК РФ, предусматривающих возможность сохранения правоотношений с одним из родителей в случае смерти другого или с родственниками умершего родителя по их просьбе, если против этого не возражает усыновитель. Если же усыновление происходило после смерти родителя-наследодателя, усыновленные не утрачивают права наследования.. (п. 42 главы 4 «Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав», утв. Решением Правления ФНП от 27 — 28.02.2007).

                Другие наследники. Право на обязательную долю не может переходить по воле необходимого наследника в порядке отказа в пользу другого наследника (п. 1 ст. 1158 ГК).

                Наследники по трансмиссии. Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии;

                Наследники по праву представления. Внуки и правнуки наследодателя, родители которых умерли до открытия наследства, а также наследники второй очереди не имеют права на обязательную долю, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего;

                Недостойные наследники. Правила о признании наследника недостойным в порядке ст. 1117 ГК РФ распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

                Новые правила о наследовании

                Новые правила о наследовании

                Журнал Практическй бухгалтерский учет
                Подписные индексы — «Роспечать» — 80500, «Подписка-2002» — 39443, По вопросу редакционной подписки и распространения: [email protected],
                тел. (095) 284-27-04, Ирина Благодарова.

                Третья часть Гражданского кодекса, изменяющая правила о наследовании имущества, вступит в силу 1 марта 2002 года. Предлагаем вашему вниманию анализ ожидающих нас изменений.

                Первое, что приходит на ум после прочтения новой части ГК РФ, — не написать ли завещание? Завещанию теперь будет придаваться куда большее значение, чем раньше; можно сказать, что наше законодательство наконец то восприняло наиболее правильную и гуманную норму о том, что человек волен свободно распоряжаться своим имуществом как в течение жизни, так и после смерти. В Гражданском кодексе РСФСР 1964 года завещание рассматривалось скорее как исключение, нежели правило. ГК РФ, напротив, направлен на то, чтобы как можно больше людей составляли завещание для того, чтобы выразить свою свободную волю, обеспечить близких людей и предотвратить ненужные и унизительные разбирательства и дележи.

                Несколько слов о том, с которого времени и к каким отношениям применяются правила новой части ГК РФ. В соответствии со статьёй 5 Федерального закона от 26.11.01 N 147 ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» новые правила о наследстве применяются к отношениям, возникшим после введения её в действие, т. е. после 1 марта 2002 года. Если же отношения по наследованию возникли до 1 марта 2002 года, то новые правила ГК применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после этой даты.

                Если наследство было открыто до 1 марта 2002 года и срок принятия наследства ещё не истек, круг законных наследников будет определяться новыми правилами (об этом см. ниже). Аналогичная ситуация сложится и в том случае, если срок уже истек, но наследство не было принято никем, в том числе и государством. Тогда наследники, которые не являлись таковыми по старым правилам, могут стать ими по правилам новым и принять наследство в течение шести месяцев с 1 марта 2002 года.

                Завещания, которые были составлены до этой даты, остаются действительными, даже если они противоречат новым правилам. Правила об обязательной доле наследства (которая, кстати сказать, новым законом увеличена) применяются к завещаниям, составленным после 1 марта 2002 года.

                Правила о завещании

                Завещатель может как распорядиться своим имуществом, так и не оставлять никаких распоряжений на этот счёт. Но завещание — первое основание для наследования. Некоторые требования к завещанию остались неизменными (например, дееспособность завещателя, письменная форма завещания, обязательное нотариальное удостоверение), но появились и новые возможности.

                Появилась новая форма завещания — закрытое завещание. Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием. Оно должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, в противном случае оно будет признано недействительным.

                Закрытое завещание в заклеенном конверте передаётся завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

                По представлении свидетельства о смерти завещателя нотариус не позднее чем через 15 дней со дня представления свидетельства вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в нём завещания сразу же оглашается нотариусом, после чего нотариус составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса. Наследникам выдаётся нотариально удостоверенная копия протокола.

                Появилась ещё одна форма завещания. Оно может быть не удостоверено ни нотариусом, ни иным уполномоченным лицом и тем не менее иметь законную силу. Это составление завещания в чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих жизни, когда не было возможности удостоверить завещание надлежащим образом. Для того чтобы листок бумаги был признан завещанием, необходимо соблюдение следующих условий:

                љљљњљљљ собственноручное составление и подпись;
                љљљњљљљналичие двух свидетелей;
                љљљњљљљ чтобы из содержания было ясно, что это завещание;
                љљљњљљљ наконец, чтобы по заявлению заинтересованных лиц суд подтвердил факт совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах.
                Но если в течение месяца после прекращения чрезвычайных обстоятельств завещатель не воспользуется возможностью совершить завещание в надлежащей форме, составленное завещание утрачивает силу.

                Восемь вместо двух

                Среди оснований наследования первым названо наследование по завещанию, а вторым — по закону. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства.

                Вместо двух введено восемь очередей наследников по закону (см. таблицу). Как и раньше, наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей. Означает это, что наследники предыдущей очереди:

                љљљњљљљ отсутствуют;
                љљљњљљљ никто из них не имеет права наследовать;
                љљљњљљљ все они отстранены от наследования;
                љљљњљљљ лишены наследства;
                љљљњљљљ не приняли наследства;
                љљљњљљљ все они отказались от наследства.

                N очереди Наследники
                1 Дети, супруг и родители
                2 Полнородные и неполнородные братья и сёстры, дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери
                3 Дяди и тёти (т. е. полнородные и неполнородные братья и сёстры родителей)
                4 Прадедушки и прабабушки
                5 Двоюродные: дедушки и бабушки, внуки и внучки (т. е. дети родных племянников и племянниц наследодателя и родные братья и сёстры его дедушек и бабушек)
                6 Двоюродные: правнуки и правнучки, племянники и племянницы, дяди и тёти
                7 Пасынки, падчерицы, отчим и мачеха
                8 Нетрудоспособные лица, которые не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним (при отсутствии иных наследников). При наличии иных наследников по закону эти граждане наследуют вместе с наследниками той очереди, которая призывается к наследству

                Следует сказать несколько слов о такой вещи, как наследование по праву представления. В том случае, если наследник по закону умирает до открытия наследства или одновременно с наследодателем, его доля переходит к его потомкам. Такое правило установлено не для всех очередей, а только для первой, второй и третьей.

                К наследнику переходят не только имущественные права, но и обязанности наследодателя. Исключения: љљљњљљљ права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, и т. п.);
                љљљњљљљ права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими законами.
                В состав наследства не входят личные неимущественные права (например, право на имя) и другие нематериальные блага.

                Расширение круга наследников по закону, с одной стороны, ограничивает вероятность того, что имущество в конце концов унаследует государство. С другой стороны, расширение круга наследников влечёт за собой увеличение числа претендентов на наследство. Вывод тот же: необходимо завещание.

                Значительно конкретизированы правила относительно принятия наследства, теперь это не должно порождать проблем и вопросов. В старом ГК 1964 года было указано, что «признаётся, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом или когда он подал нотариальному органу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства». Что следует понимать под фактическим вступлением во владение, конкретизировано не было; судам приходилось закрывать законодательные «дыры».

                Новый ГК даёт перечень обстоятельств, которые могут, если не доказано иное, свидетельствовать о фактическом вступлении во владение. Если наследник:

                љљљњљљљвступил во владение или в управление наследственным имуществом;
                љљљњљљљ принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
                љљљњљљљ произвёл за свой счёт расходы на содержание наследственного имущества;
                љљљњљљљ оплатил за свой счёт долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства — можно говорить о его фактическом вступлении во владение. Причём перечень не является закрытым.
                Обязательная доля

                Для обеспечения гарантий прав социально незащищённых граждан предусмотрено право на обязательную долю в наследстве.

                Правило об обязательной доле существовало и раньше, в старом кодексе, но сама доля была больше — 2/3 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Теперь несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют независимо от содержания завещания не менее 1/2 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

                Некоторые особенности наследования

                После введения в действие третьей части ГК РФ будут урегулированы вопросы наследования земельных участков и прочей недвижимости, а также предприятий и вещей, ограниченных в обороте. Если наследодатель — участник хозяйственного товарищества, общества либо производственного кооператива, в состав наследства входит доля (пай) в капитале (имущества). Если участники товарищества, общества или члены кооператива против вступления наследника в их ряды (подразумевается, что в соответствии с законодательством или учредительными документами такое согласие обязательно), наследник вправе получить действительную стоимость унаследованной доли (пая) либо соответствующую ей часть имущества.

                Разрешён вопрос о наследовании прав, связанных с участием в потребительском кооперативе. Наследование таких паёв порождало массу судебных споров, особенно если речь шла о наследовании пая в ЖСК. Теперь установлено, что наследник члена жилищного, дачного или иного потребительского кооператива имеет право быть принятым в члены соответствующего кооператива. Ему не может быть отказано в приёме в члены кооператива.

                Особые правила установлены для наследования предприятия. Преимущественное право на получение в счёт своей наследственной доли предприятия, входящего в состав наследства, имеет теперь наследник-индивидуальный предприниматель либо коммерческая организация-наследник по завещанию. Если никто из наследников не имеет преимущественного права или не воспользовался им, предприятие, входящее в состав наследства, разделу не подлежит и поступает в общую долевую собственность наследников в соответствии с причитающимися им наследственными долями. Если, конечно, наследники не договорятся об ином.

                Также решён вопрос о наследовании вещей, ограниченных в обороте, — оружия, сильнодействующих, ядовитых, наркотических и психотропных веществ. На принятие наследства, в состав которого входят такие вещи, не требуется специального разрешения. Но если наследнику будет отказано в выдаче разрешения, то его право собственности на такое имущество подлежит прекращению. При этом суммы, вырученные от реализации имущества, передаются наследнику за вычетом расходов на его реализацию. Несколько слов о наследовании земельных участков, принадлежащих наследодателю на праве собственности, и прав на пожизненное наследуемое владение земельным участком. Заметим, что вместе с землёй или правом пользования по наследству переходят и находящиеся в границах этого земельного участка почвы, водоёмы, лес и растения. Если возникает необходимость раздела земельного участка, принадлежащего наследникам на праве общей собственности, он осуществляется с учётом минимального размера земельного участка, установленного для участков соответствующего целевого назначения. Если это невозможно, участок переходит к наследнику, имеющему преимущественное право на получение в счёт своей наследственной доли этого земельного участка. Если никто не имеет такого права (или не воспользовался им), наследники осуществляют владение, пользование, распоряжение земельным участком на условиях общей долевой собственности.

                А если, предположим, человеку при жизни причиталась, скажем, зарплата, пенсия, стипендия, алименты или рентные платежи? Право на их получение принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или нет. Требования о выплате таких сумм можно предЪявить в течение четырёх месяцев со дня открытия наследства. Если такого требования не последовало или у умершего не было семьи и иждивенцев, эти деньги включаются в состав наследства и наследуются по общим правилам. Наследование имущества, полученного наследодателем от государства или муниципального образования на льготных условиях (например, автотранспорта, выдаваемого в связи с инвалидностью), происходит в общем порядке. В общем порядке наследуются и государственные награды, почётные, памятные и иные знаки, в том числе коллекции. Но государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах РФ, не входят в состав наследства. Передача указанных наград после смерти награждённого другим лицам осуществляется в порядке, установленном законодательством о государственных наградах.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *